<<
>>

§ 1. Правовой порядок принятия и отказа от наследства

Принятие наследства. Согласно ст. 62 Основ законодательства о нотариате нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него.
Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме. Подробные правила принятия и отказа от наследства содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации в главе 64 «Приобретение наследства». Вопросам принятия или отказа от наследства значительное внимание уделено не случайно, поскольку с открытием наследства права и обязанности наследодателя не переходят к наследникам автоматически, сами собой. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Право на принятие наследства возникает по общему правилу со дня открытия наследства и является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к возможности принять наследство или отказаться от него. В соответствии со ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято без всяких условий и оговорок двумя способами: 1) подача по месту открытия наследства заявления о принятии наследства нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство, либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; 2) совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Первым способом принятия наследства является подача письменного заявления о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства. Кроме нотариуса, такое заявление можно также подать должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации. Наследник может подать заявление лично, передать его через другое лицо или переслать по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п.
3 ст. 185 ГК РФ). При отсутствии такого засвидетельствования нотариус обязан тем не менее принять заявление и предложить наследнику выслать надлежаще оформленное заявление или явиться лично. В случае личной явки нотариус устанавливает личность наследника, проверяет подлинность подписи, о чем делается отметка на заявлении. Этот способ может быть назван принятием наследства путем прямого волеизъявления. Принятие наследства таким путем наиболее желательно, поскольку с точки зрения доказательственного значения, подача заявления четко фиксирует желание лица, призванного к наследованию, стать наследником и вступить в правоотношения во владению наследственным имуществом. Вместо подачи заявления о принятии наследства наследники могут обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. В таких случаях подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство приравнивается в силу закона к заявлению о принятии наследства, поскольку в этом заявлении ясно выражено желание наследника принять наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Таким образом, как способ оформления прямого волеизъявления наследника заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследства юридически равнозначны. Иностранный гражданин, проживающий вне Российской Федерации, считается принявшим наследство, если он в течение шестимесячного срока подаст заявление в посольство или консульство Российской Федерации за границей126. Следовательно, принятие наследства путем прямого волеизъявления – это односторонняя гражданско-правовая сделка наследника, выражающая его намерение быть правопреемником наследодателя. Что касается второго способа принятия наследства, то в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями могут быть, например, вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества или оплата за свой счет долгов наследодателя, получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Таким образом, под фактическим принятием наследства следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, погашение долгов наследодателя и т. п. (например, вселение наследника в дом или квартиру, ранее принадлежавшие наследодателю; пользование вещами умершего; обработка садового участка; сбор урожая и др.) Наиболее частый случай фактического принятия наследства – продолжение проживания наследников после открытия наследства в том же жилом помещении, которое занимал наследодатель. В силу норм ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства в банке входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Следовательно, на них распространяются нормы, регулирующие порядок принятия наследственного имущества. Фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Доказательствами фактического вступления во владение имуществом могут являться справки соответствующих органов (местной администрации, жилищно-эксплуатационной организации) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем, либо о том, что наследник взял что-либо из имущества наследодателя, либо иные документы, свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследственного имущества. Таким образом, принятие наследства – это односторонняя гражданско-правовая сделка наследника, выражающая его намерение быть правопреемником наследодателя. Данная сделка может быть совершена как самим наследником, так и по его поручению другим лицом в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Как гражданско-правовая сделка принятие наследства характеризуется следующими особенностями. Принцип универсальности наследственного правопреемства обуславливает невозможность принятия наследства частично, под условием или с оговорками.
Как уже отмечалось, права и обязанности умершего переходят к наследникам как единое целое. Замена умершего производится во всех правах и обязанностях, кроме неразрывно связанных с личностью наследодателя. Поэтому акт принятия наследства распространяется на все наследственное имущество, где бы оно не находилось и в чем бы не заключалось. В случае призвания наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (например, и по завещанию, и по закону) наследник может принять наследство как по всем этим основаниям, так и только по одному или нескольким из них. Законом установлен шестимесячный срок для принятия наследства. Этот срок начинает течь со дня открытия наследства. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока. К таким лицам следует относить: наследников по закону второй и последующих очередей при непринятии наследства наследниками предшествующей очереди; наследников по закону при непринятии наследства наследниками по завещанию и др. Лица, у которых право наследования возникает вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследства как недостойного, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них такого права (это, например, подназначенный наследник, если основной наследник отказался от наследства). Правила о принятии наследства одинаковы как для наследников по закону, так и по завещанию. В случае непринятия ими наследства в указанный срок, они утрачивают право на принятие наследства. Этот срок не может быть приостановлен, прерван или продлен. Однако по новым правилам ст. 1155 ГК РФ этот срок может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Такими причинами могут быть, например: болезнь, нахождение в длительной командировке, участие в боевых действиях и иные обстоятельства, с которыми связаны либо отсутствие у наследника сведений о времени открытия наследства, либо невозможность своевременно подать в нотариальный орган заявление о принятии наследства.
Следует иметь в виду, что сам по себе факт проживания в разных регионах страны не может служить основанием для продления срока для принятия наследства. Это обстоятельство было отмечено Пленумом Верховного Суда СССР в постановлении от 25 апреля 1984 г.127 Здесь же указывается, что присутствие наследника на похоронах наследодателя либо направление в день похорон телеграммы свидетельствует о возможности своевременно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства. Более того, не- сообщение одним из наследников при принятии наследства сведений о других наследниках не освобождает их автоматически от принятия наследства в установленном порядке. Суд может восстановить срок для принятия наследства и признать наследника принявшим наследство, если наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, восстановит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство. Восстанавливая пропущенный по уважительным причинам срок для принятия наследства, принятого другими наследниками или перешедшего к государству, суд должен также принять меры по обеспечению имущественных интересов истца в отношении причитающейся ему доли наследства. Для этого суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе, а при необходимости также определяет меры по защите прав нового наследника. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Наследник, принявший наследство по истечении установленного срока, имеет право потребовать от других наследников передачи причитающегося ему наследственного имущества по правилам о неосновательном обогащении (ст.ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК РФ). Наследство может быть принято после истечения установленного законом срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.
Такое согласие должно быть выражено другими наследниками в письменной форме. Подписи наследников на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, установленном для свидетельствования подписи на заявлении о принятии наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Думается, что согласие может быть выражено как в отдельном заявлении, предоставляемом нотариусу, так и в письменном соглашении между наследниками. В этом случае нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследства и выдает новые. Постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения изменений в соответствующие записи о государственной регистрации, если на основании ранее выданного свидетельства такая регистрация была осуществлена. В случае заключении между наследниками соглашения, в нем может быть определено, что именно из наследства подлежит передаче наследнику, пропустившему срок. При отсутствии в соглашении таких условий наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение причитающейся ему части имущества, сохранившегося в натуре, или на получение действительной стоимости этого имущества. Таким образом, вопрос о восстановлении срока для принятия наследства возникает в суде в тех случаях, когда принявшие наследство наследники не дают согласия на включение в состав наследников лица, пропустившего срок, либо когда нет других наследников, либо все наследники, кроме истца, отказались от наследства и наследство перешло к государству. Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, рассматриваются судом в общеисковом порядке. Вопрос о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства, если других наследников нет или наследники, кроме истца, отказались от наследства, разрешается судом по месту открытия наследства с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица представителя финансового органа. Акту принятия наследства придается обратная сила. Наследство признается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия или от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. Если за счет использования наследственного имущества до принятия его наследниками были получены плоды, продукция или доходы, они считаются принадлежащими наследникам. Если в тот же период имуществу был причинен вред третьим лицом, то соответствующие убытки могут быть взысканы наследниками. Отказ от наследства. С открытием наследства наследник может не только принять его, но и отказаться от наследства (ст. 1157 ГК РФ). Отказ возможен как в пользу других лиц, так и без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества. Действующее законодательство разрешает отказаться в пользу наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе и в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Учитывая правила ст. 1116 ГК РФ в пользу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования или юридического лица можно отказаться, если они являются наследниками по завещанию. При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания к наследованию. Законом установлены ограничения права отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся наследниками ни по закону, ни по завещанию, не допускается. Такой отказ является недействительным. Поэтому, по смыслу ст. 1158 ГК РФ наследник не вправе отказаться в пользу лица, не имеющего права наследовать (ст. 1117 ГК РФ) или лишенного права наследования. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства также не допускается. Не допускается отказ в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Также невозможен отказ в пользу кого-либо от обязательной доли в наследстве. В указанных случаях, а также, если наследнику в завещании подназначен другой наследник, отказ от наследства возможен только без указания лиц, в пользу которых он происходит. Пределы осуществления права отказа от наследства установлены в законе по следующим соображениям. Назначение наследников и распределение между ними наследственного имущества относится целиком к компетенции наследодателя, поэтому право наследника заменить себя другим лицом не должно носить неограниченного характера. В связи с этим в законе установлено, что наследник вправе отказаться только в пользу других наследников, призванных к наследованию по завещанию или по закону. Более того, если завещание исчерпывает все наследство, отказ от наследства в пользу кого-либо вообще невозможен. Такой подход в наибольшей степени обеспечит осуществление воли наследодателя. Благодаря этому к наследованию не будут призваны лица, неуказанные наследодателем в завещании, а произойдет несколько иное распределение наследственного имущества. В силу прямого указания в законе не может отказаться от наследства в пользу других наследников необходимый наследник. Правила об обязательной доле в наследстве установлены законом с целью охраны интересов ближайших родственников наследодателя. В связи с этим, свобода завещания наследодателя не может быть ограничена, если он не вышел за установленные законом рамки. Указанные же распорядительные действия наследника влекут вместо отпадения ограничений свободы завещания, сохранение их в результате перехода доли необходимого наследника к другому лицу. Такие действия являются непредусмотренными законом ограничениями свободы завещания, что не может быть признано справедливым. Между тем, допущение ограничений свободы завещательных распоряжений и частичное неисполнение завещания возможно лишь в пределах, точно очерченных законом. Если наследник призывается к наследованию одновременно и по закону и по завещанию, он вправе отказаться от наследства по одному или по всем основаниям. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Под непринятием наследства понимается такая ситуация, когда наследник не совершает активных действий по отказу от наследства и при этом ни прямо, ни косвенно не заявляет о своем намерении принять наследство. В отличие от ранее действовавших правил, наследник вправе отказаться от наследства в пределах установленного срока независимо от того, принял он наследство или нет (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Если же наследник фактически принял наследство, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. При получении заявления об отказе от наследства нотариус должен учитывать вышеуказанные правила. Таким образом, основное различие между способами принятия и отказа от наследства состоит в том, что отказ от наследства возможен только путем прямого волеизъявления, тогда как принятие наследства возможно не только таким путем, но и путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Далее представляется необходимым остановиться на характеристике действий нотариуса при принятии и отказе от наследства, которые совершаются путем прямого волеизъявления. Поскольку при фактическом принятии наследства наследником нотариус или иное лицо, наделенное правом совершать нотариальные действия, участия не принимают, нотариальные действия здесь не совершаются. Хотя в дальнейшем, при выдаче свидетельства о праве на наследство, от наследника потребуются доказательства такого принятия. Как и завещание (кроме завещания в чрезвычайных обстоятельствах), принятие наследства путем подачи заявления или отказ от него невозможно совершить без участия нотариуса или иного уполномоченного лица. В связи с этим роль нотариуса при совершении односторонней сделки принятия или отказа от наследства чрезвычайна велика, поскольку здесь, кроме собственно волеизъявления наследника, необходимо принятие его нотариусом. Без такого принятия сделка как юридический факт существовать не будет, а, следовательно, не сможет породить предусмотренные законом правовые последствия. Между тем, нотариус не осуществляет и удостоверения этой сделки в смысле ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку не совершает на ней удостоверительной надписи. Очевидно, что роль нотариуса здесь иная. Для выявления специфики участия нотариуса обратимся к характеристике принятия наследства и отказа от наследства как односторонних гражданско-правовых сделок. Как и любые сделки, они должно отвечать условиям действительности сделок. Так, наследник, принимающий наследство либо отказывающийся от него, должен быть полностью дееспособен. Поэтому за малолетних граждан или лиц, признанных судом недееспособными, наследство могут принять их родители, усыновители или опекуны. При этом, в силу прямого указания в законе (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3. ст. 1159 ГК РФ), доверенность для совершения таких действий им не требуется. При отказе от наследства речь идет о сделке, влекущей отказ от принадлежащих наследнику прав, что в дальнейшем может повлечь уменьшение его имущества. В связи с этим п. 4 ст. 1157, корреспондируя с п. 2 ст.37 Гражданского кодекса Российской Федерации требует при отказе от наследства, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Содержание сделки по принятию наследства или отказе от него должно соответствовать закону. В связи с этим, соответствующее заявление наследника не может содержать каких-либо условий или оговорок относительно принятия или отказа от наследства, касаться только части наследства (ст. ст. 1152, 1158 ГК РФ). При наличии в заявлении о принятии наследства или об отказе от наследства не соответствующих закону положений, вопрос о его действительности должен решаться по правилам ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если можно предположить, что заявление было бы сделано и без включения этих положений, наследника следует считать принявшим наследство (отказавшимся от него) без условий и оговорок. В противном случае совершенная сделка ничтожна как противоречащая закону. При наличии такого заявления нотариус должен отказать в его принятии, в результате правовые последствия будут те же, что и при непринятии наследства. Как и в любой сделке, при принятии или отказе от наследства волеизъявление наследника должно соответствовать его действительной воле. Поэтому, если наследство было принято, например, под влиянием существенного заблуждения128, обмана, насилия или угрозы, принятие наследства может быть оспорено в суде по соответствующим статьям Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок. Те же самые правовые последствия должны иметь место и при отказе от наследства с пороками воли129. Наконец, заявление о принятии наследства или об отказе от наследства должно быть совершено в письменной форме и собственноручно подписано наследником. При этом правила подписания заявления различаются в зависимости от способа доведения его до нотариуса. Так, если принятие или отказ от наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу консульского учреждения соответствующего заявления, то свидетельствование подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, а также указывает в нем сведения о фамилии, имени, отчестве наследника, дате рождения, удостоверяющем личность документе и его реквизитах, адресе постоянного места жительства или преимущественного пребывания130. При этом наследник должен поставить свою подпись на заявлении в присутствии нотариуса. Заявление наследника может быть передано нотариусу другим лицом или отправлено по почте (абз. 2 п. 1 ст. 1153, п. 2 ст. 1159 ГК РФ). В этих случаях подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ) или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принять наследство и отказаться от него можно также через представителя. В этом случае в доверенности должно быть специально оговоре полномочие соответственно на принятие наследства или на отказ от наследства. Как уже отмечалось, законным представителям доверенность не требуется. В соответствии с общими положениями ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо вправе принять наследство или отказаться от него через свои органы. При получении заявления, фиксирующего волю наследника в отношении открывшегося наследства, нотариус должен учитывать нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сроке принятия наследства (ст. ст. 1154, 1155, 1157 ГК РФ). С учетом правил ст. 194 Гражданского кодекса Российской Федерации о порядке совершения действий в последний день срока, подать заявления о принятии или об отказе от наследства нотариусу можно до окончания рабочего дня. Наследник также будет считаться принявшим наследство или отказавшимся от него, если соответствующие письменные заявления будут сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока. Помимо отмеченного значения для наследственных правоотношениях принятие или отказ от наследства имеют правовые последствия и для правоотношений нотариальных. Так, в литературе отмечается, что нотариус, получив заявление наследника, заводит наследственное дело на имя умершего. При этом наследственное дело может быть заведено по заявлению наследника не только о принятии наследства, но и об отказе от наследства131. Несмотря на то, что в законодательстве отсутствует перечень оснований для возбуждения наследственных дел, аналогичный вывод может быть сделан, в частности, из анализа п. 5.5 действующей в настоящее время Инструкции по делопроизводству в государственных нотариальных конторах РСФСР132. В соответствии с ним заявления о принятии наследства, о выдаче свидетельств о праве на наследство или об отказе от наследства, об оплате расходов за счет наследственного имущества, о принятии мер к охране наследственного имущества, по которым приняты эти меры, а также претензии кредиторов сразу же формируются в отдельные наследственные дела, каждое дело получает индекс, соответствующий номенклатуре дел (нарядов), затем регистрируется в Книге учета наследственных дел и ему присваивается номер, соответствующий порядковому номеру по этой книге. Таким образом, нотариус, в случае обращения к нему с заявлением о принятии наследства, выдаче свидетельства о праве на наследство или об отказе от наследства должен установить личность наследника, проверить его дееспособность, полномочия представителей, истребовать документы, подтверждающие факт смерти наследодателя и место открытия наследства, возбудить в случае принятия заявления наследственное дело либо отказать в принятии заявления, если оно не соответствует требованиям закона. Вышеизложенное дает основания для следующих выводов. Принятие наследства или отказ от него представляют собой особый вид сделок в российском гражданском праве: односторонние сделки, требующие принятия уполномоченным официальным лицом. Без такого принятия волеизъявления призванных к наследованию лиц не достигнут действительности и не повлекут тех правовых последствий, на достижение которых были направлены. В связи с этим роль нотариуса (или должностного лица консульского учреждения) чрезвычайно велика. Хотя нотариус не удостоверяет соответствующие односторонние сделки, а в ряде случаев даже не принимает участия в их оформлении (например, при пересылке заявлений по почте), он, принимая заявления, по существу, подтверждает факт наличия соответствующего волеизъявления и его происхождение от конкретного лица. В связи с этим, принятие заявлений нотариусом является последним юридическим фактом, который входит в юридическим состав (открытие наследства – наличие волеизъявления наследника, отвечающего требованиям закона – принятие волеизъявления нотариусом), необходимый соответственно для принятия наследства или отказа от него. Наследственная трансмиссия. Возможна ситуация когда наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять или отказаться от него. Поскольку он не успел реализовать свое субъективное право, право на принятие наследства причитающейся ему доли переходит к его наследникам. Таким образом, наследственной трансмиссией называется переход права на принятие наследства к наследникам лица, которое умерло после открытия наследства, не успев его принять. Условиями применения правил о наследственной трансмиссии являются: 1) открытие наследства; 2) смерть после открытия наследства наследника, не успевшего реализовать в установленный законом срок право на принятие наследства. Право на принятие наследства переходит к наследникам по закону такого лица, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. При этом право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство, в случае уважительности причин пропуска срока. Однако право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). Кроме того, следует отметить, что по нормам ст. 1121 ГК РФ на случай отпадения наследника после открытия наследства ему может быть подназначен другой наследник. Тогда правила о наследственной трансмиссии не применяются. Приращение наследственных долей. Ранее уже были рассмотрены случаи непринятия наследства. Судьба долей отпавших наследников определяется по правилам о приращении наследственных долей. Приращение наследственных долей представляет собой переход к другим наследникам наследственной доли отпавшего наследника, т.е. не принявшего наследство или отпавшего по иным основания. Согласно п.1 ст.1161 ГК РФ приращение наследственных долей имеет место в следующих случаях: если наследник не примет наследства или откажется от него без указания в пользу кого он отказывается, если он не будет иметь права наследования или будет отстранен от наследования как недостойный. Кроме того, правила о приращении наследственных долей подлежат применению при недействительности завещания. В указанных случаях часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям. Правила о приращении наследственных долей также следует отнести к гарантиям осуществления свободы завещания. Последовательной реализации принципа свободы завещания отвечает распределение доли отпавшего наследника между наследниками по завещанию не в равных долях, как это имело место ранее, а соразмерно их наследственным долям. В случае неясности относительно того, как бы наследодатель распорядился долей отпавшего наследника следует, по-видимому, руководствоваться его имеющимся волеизъявлением в отношении завещания наследникам определенных долей наследства. Кроме того, как справедливо отмечает У.А. Омарова, распределение наследства пропорционально наследственным долям способствует достижению справедливости, основным критерием которой является пропорциональность и соразмерность133. Завещанием может быть предусмотрено иное распределение этой части наследства. Правила о приращении наследственных долей не применяются, если наследник отказался от наследства в пользу другого лица, либо отпавшему наследнику подназначен наследник. Раздел наследства. Необходимость в разделе наследства возникает тогда, когда наследство наследуется не одним, а несколькими наследниками. В этом случае наследственное имущество, ранее принадлежащее одному лицу (наследодателю), переходит к нескольким лицам (наследникам), которые становятся в соответствующих долях сособственниками имущества, сокредиторами и содолжниками. Возникшую в результате наследственного правопреемства общую собственность наследники могут прекратить путем раздела наследства. До этого момента владение, пользование и распоряжение наследственным имуществом осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими право общей долевой собственности (гл. 16 ГК РФ, ст. 1164 ГК РФ). Как правило, до раздела наследства определяется имущество, которое к наследству не относится. Так, если наследодатель состоял в зарегистрированном браке, то наследуется не все имущество, нажитое супругами в браке, а только доля, причитающаяся умершему (ст. 1150 ГК РФ). Доля пережившего супруга вообще в состав наследства не входит. При определении доли пережившего супруга следует руководствоваться положениями брачного договора – при договорном режиме имущества супругов (ст. 42 СК РФ). При законном режиме имущества супругов доли супругов признаются равными (ст. 39 СК РФ). В соответствии со п. 1 ст. 1165 ГК РФ раздел наследства производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с их долями. Такое соглашение должно удовлетворять требованиям гражданского законодательства о форме сделок и форме договоров. При недостижении соглашения раздел наследственного имущества производится судом. Если в состав наследства входит недвижимое имущество, соглашение о разделе наследства может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Раздел наследства, находящегося в общей собственности, может быть осуществлен сонаследниками как в соответствии с их долями в наследственном имуществе, так и на иных условиях. Поэтому несоответствие раздела наследства причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка, наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только после рождения такого наследника (ст. 1166 ГК РФ). В целях охраны интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников о разделе наследства либо о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. При разделе наследственного имущества применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность. Разрешая споры о разделе наследства, суды должны выяснить, кем из наследников принято наследство, и привлекать их к участию в деле, а также выяснять, какое конкретно имущество подлежит разделу и какова его действительная стоимость на время рассмотрения дела. Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежащее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели. Так, в деле о разделе дома суд I инстанции удовлетворение встречного иска Садыкова И. о признании права собственности на дом обосновал тем, что он приобрел право собственности на дом, оставшийся после смерти отца, в силу приобретательной давности, добросовестно, открыто и непрерывно владея домом как своим собственным более 15 лет. Однако, в данном случае суд не учел, что и истец, и ответчики наравне с другими наследниками приняли наследственное имущество, включая спорный дом. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ решение суда I инстанции о признании права собственности на дом в силу приобретательной давности отменено как постановленное в результате неправильного применения норм материального права и с существенным нарушением норм процессуального права134. Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные строения или помещения. Общие положения о разделе долевой собственности применительно к наследству находят свою конкретизацию в том, что суд не вправе выделить наследнику его долю в имуществе в денежном выражении, если возможен раздел в натуре и другие наследники возражают против выплаты компенсации. Если разделить наследство в точном соответствии с долями невозможно, раздел наследства производится по соглашению между наследниками, а при недостижении согласия -судом. Наследник, получающий из наследства меньше причитающейся ему доли, имеет право на денежную компенсацию. Приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры в силу Закона РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» порождает право собственности на квартиру каждого из них и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю. Это положение действует независимо от того, в общую совместную или с определением долей квартира приобретена в собственность135. Следует указать на ошибочность достаточно распространенного мнения о том, что в случае приватизации квартиры в общую совместную собственность доля умершего переходит к другим сособственникам. Совместная собственность граждан на приватизированную ими квартиру не исключает возможности в случае смерти одного из собственников определять его долю. В этом случае совместная собственность преобразуется в долевую и доля умершего наследуется по общим правилам наследственного правопреемства. О. обратилась в суд с иском к своей матери, Л. и К. о продлении срока для принятия наследства, разделе наследственного имущества, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, договора ренты, завещания и свидетельства о праве собственности на землю. Она, в частности, сослалась на то, что однокомнатная квартира размером 20,9 кв. м. являлась общей совместной собственностью ее родителей, после смерти ее отца свидетельство о праве на наследство по закону на всю квартиру выдано ее матери, что она считает незаконным, поскольку также является наследницей по закону. Разрешая спор и взыскивая в пользу О. с ее матери денежную сумму, суд признал, что истица имеет право на 1/6 часть квартиры как наследница по закону после смерти отца, которому на праве собственности принадлежала эта часть упомянутой квартиры.136 Особые правила раздела наследственного имущества содержат нормы ст.ст. 1168-1170 ГК РФ, которые предусматривают преимущественное право отдельных категорий наследником на получение из наследства определенного имущества. Следует отметить, что преимущественное право означает возможность получить такие объекты хотя и в первоочередном порядке, но в счет своей наследственной доли, а не сверх нее. В соответствии со ст. 1168 ГК РФ наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед другими наследниками, которые не являлись сособственниками данной вещи, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Преимущественное право на получение неделимой вещи имеет также наследник, постоянно пользовавшейся такой вещью при условии, что другие наследники этой вещью не пользовались и не являлись ранее участниками общей собственности на нее. Важное практическое значение имеет правило п. 3 ст. 1169 ГК РФ. Если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен, то при разделе наследства преимущественное право на получение этого жилого помещения в счет своей наследственной доли имеют наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения. Нормы ст. 1169 ГК РФ устанавливают особенности раздела предметов обычной домашней обстановки и обихода, входящих в состав наследства. Преимущественное перед другими наследниками право на получение таких предметов имеет наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, в счет своей наследственной доли. Понятие предметов обычной домашней обстановки и обихода не ново для отечественного наследственного права. Ранее ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. закрепляла особый правовой режим указанных предметов, которые наследовались наследниками по закону, проживавшими совместно с наследодателем не менее года до его смерти независимо от их очереди и размера наследственной доли. В настоящее время законодатель отказался от такого специального порядка их наследования, поскольку его применение на практике вызывало немало проблем. Теперь предметы обычной домашней обстановки и обихода наследуются на общих основаниях. Особые правила касаются лишь раздела указанных предметов. В законе отсутствует перечень предметов обычной домашней обстановки и обихода. Предпринимавшиеся в свое время попытки составления такого перечня успеха не имели по очевидным причинам. Поэтому с учетом обстоятельств дела, местных традиций и обычаев, суд в каждом конкретном случае должен разрешить вопрос об отнесении тех или иных вещей к предметам обычной домашней обстановки и обихода. Критерием, по-видимому, должно являться потребительское назначение данной вещи. Представляется, что к вещам данной категории следует относить лишь те, которые служили удовлетворению повседневных потребностей наследодателя и его семьи. Предметы антиквариата, а также предметы, которые представляют художественную, историческую, культурную ценность не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения, однако антикварная посуда в некоторых случаях может быть предметом обихода. Осуществление закрепленного в ст. ст. 1168, 1169 ГК РФ преимущественного права на получение из состава наследства определенных объектов может привести к тому, что наследник, обладающий таким правом, получит из состава наследства больше, чем соответствует его наследственной доле. Для защиты имущественных интересов других наследников ст. 1170 ГК РФ устанавливает правило, в соответствии с которым такая несоразмерность устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. При этом осуществление преимущественного права возможно только после предоставления другим наследникам соответствующей компенсации, если соглашением между всеми наследниками не определено иное (п. 2 ст. 1170 ГК РФ). Установление столь жесткого правила осуществления преимущественного права на получение наследственного имущества представляется не вполне оправданным. По смыслу ст. 1170 ГК РФ, если наследственная доля недостаточна для выплаты компенсации, а иного имущества на момент раздела у наследника нет и отсутствует соглашение между наследниками о ином порядке компенсации, преимущественное право наследника на получение из состава наследства определенного имущества не может быть осуществлено. Это может привести, например, к тому, что наследники, не проживавшие в жилом помещении и не пользовавшиеся им, получат возможность лишить прав на жилое помещение наследников, не имеющих иного жилья, если те не могут при разделе наследства предоставить компенсацию. Представляется, что более правильным было бы, определив размер компенсации, закрепить в судебном порядке сроки ее выплаты, если сами наследники не пришли к соглашению о порядке и сроках ее предоставления. Особенности раздела предприятия, принадлежавшего наследодателю, предусматривает ст. 1178 ГК РФ. Предприятие, как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, наследуется на общих основаниях. Однако учитывая особое назначение этого имущества, закон предоставляет некоторым наследникам преимущественное право на получение предприятия в натуре. Если среди наследников как по закону, так и по завещанию имеется гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, а при наследовании по завещанию – коммерческое юридическое лицо, эти наследники имеют преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия. При этом должны быть соблюдены требования ст. 1170 Г К РФ об устранении несоразмерности между наследственной долей такого наследника и приобретаемым имуществом. При отсутствии среди наследников указанных лиц либо при неиспользовании ими своего преимущественного права, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им долями. В этом случае по наследству переходят доли в праве на предприятие, а не доли в предприятии. Иной порядок наследования предприятия может быть предусмотрен соглашением наследников, принявших наследство. Появление специальных правил о наследовании предприятия свидетельствует о понимании законодателем необходимости учета при наследовании особенностей объектов производственного характера. Думается, что возникающие здесь сложные отношения требуют дальнейшего совершенствования правового регулирования137. Дело в том, что переход по наследству предприятия в целом, «на ходу» предполагает передачу наследнику не только материальной основы производства, но и связанных с ней прав и обязанностей (ст. 132 ГК РФ). Кроме того, состав имущества предприятия постоянно меняется в процессе приобретения и отчуждения товаров, иного имущества, выполнения работ, оказания услуг. При вступлении наследника во владение предприятием должны быть точно зафиксированы его состав и стоимость. Здесь не обойтись без акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения независимого аудитора, которые составляются в аналогичных случаях при продаже предприятия (ст. 561 ГК РФ). Дополнительной регламентации требуют отношения по договору доверительного управления предприятием между наследниками, учредителем доверительного управления и доверительным управляющим (ст. 1173 ГК РФ). Независимо от государственной регистрации права собственности на предприятие, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (ст. 1152 ГК РФ). В главе 65 ГК РФ, посвященной наследованию отдельных видов имущества, сформулированы правила о порядке наследования и разделе иных объектов наследственного правопреемства. Статья 1176 ГК РФ регулирует отношения по поводу наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. От организационно-правовой формы юридического лица будет зависеть вид переходящих по наследству прав. В полном товариществе и товариществе на вере, в обществе с ограниченной ответственностью и обществе с дополнительной ответственностью по наследству переходит доля в уставном (складочном) капитале, в производственном кооперативе – пай. При этом, если в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица. Таким образом, применительно к вышеуказанным организационно-правовым формам коммерческих юридических лиц наследник имеет возможность: - либо стать участником соответствующего хозяйственного товарищества или общества, производственного кооператива, получив в необходимых случаях согласие остальных участников юридического лица; - либо получить от организации в установленном порядке действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. При этом переход по наследству указанной доли и приобретение статуса вкладчика товарищества на вере не могут быть ограничен учредительными документами организации. В состав наследства акционера входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества. Здесь также приобретение статуса акционера не требует согласия остальных участников и не может быть ограничено учредительными документами акционерного общества. Нормами ст. 1977 ГК РФ урегулированы отношения, возникающие при наследовании прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. В соответствии со ст. 116 ГК РФ потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай. Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива. Если наследников несколько, то решение вопроса о том, кто из них может быть принят в члены потребительского кооператива, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива. Если наследник не желает реализовать свое право на вступление в кооператив, ему выплачивается паевой взнос и причитавшиеся умершему пайщику кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном уставом кооператива. Наследованию имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства посвящена ст. 1179 ГК РФ. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил ГК РФ о владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в общей совместной собственности. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается. В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается (пункт 1 статьи 258), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам статей 258 и 1182 ГК РФ. Правила о наследовании вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1180 ГК РФ), а также земельных участков и особенности их раздела (ст. ст. 1181, 1182 ГК РФ) рассмотрены нами ранее при характеристике этих объектов в составе наследственного имущества138. Определенными особенностями обладает также наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, и наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Так, в соответствие с ранее действовавшим законодательство, начисленная, но не полученная наследодателем заработная плата передавалась его семье139. Здесь нет наследования, так как под членами семьи следует понимать тех лиц, которые проживали совместно с умершим и вели с ним общее хозяйство. Поэтому в состав членов семьи могли входить лица, не являвшиеся наследниками по закону (например, племянник, двоюродный брат, жена сына и т.д.). В ряде случаев к наследственному правопреемству ранее не мог быть отнесен переход к другим лицам специальных транспортных средств после смерти инвалида, получившего эти средства. В зависимости от условий предоставления и категорий инвалидов транспортное средство могло быть передано другому инвалиду, имевшему право на обеспечение транспортным средством, либо подлежало возвращению органам социальной защиты населения, либо могло оставаться в собственности семьи умершего. Так, например, рассматривая дело по иску Х. к другим наследникам о разделе наследственного имущества, оставшегося после смерти в 1996 г. наследодателя, являвшегося инвалидом, Ленинский районный суд г. Омска констатировал, что не может быть включен в наследственную массу, подлежащую разделу между наследниками, автомобиль ЗАЗ-968, поскольку в соответствии с ранее действовавшим законодательством после смерти инвалида Великой Отечественной войны, получившего бесплатно легковой автомобиль, этот автомобиль остается в собственности его семьи. По распоряжению от 11.09.1990 г. наследодателю был бесплатно предоставлен указанный автомобиль на семилетний срок эксплуатации. Судом установлено, что умерший проживал с истцом Х.., они вели общее хозяйство, являлись членами семьи. Следует признать, что наследником на данное имущество, является Х140. В настоящее время согласно ст. 1183 ГК РФ «Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию» право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с умершим или не проживали. Таким образом, хотя ст. 1183 ГК РФ и говорит о наследовании указанных сумм, по существу предлагается сохранить ранее существовавший порядок, когда наследования может и не быть. Собственно о наследовании как универсальном правопреемстве речь идет в ч. 3 ст. 1183 ГК РФ, согласно которой при отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в четырех месячный срок со дня открытия наследства соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Что касается специальных транспортных средств, то в силу ст. 1184 ГК РФ «Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях» средства транспорта или другое имущество, предоставленное наследодателю в указанном порядке в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Статья 1185 ГК РФ посвящена наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков, которых был удостоен наследодатель. Государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации141, не входят в состав наследства. К ним относятся звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия и почетные звания Российской Федерации. Такие награды в случае смерти награжденных и документы к ним остаются у наследников первой очереди (супруг, родители, дети наследодателя). При отсутствии таких наследников государственные награды и документы к ним подлежат передаче в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам. Иные государственные награды, почетные и памятные знаки входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Ответственность наследников по долгам наследодателя. С принятием наследства наследник становится полноправным хозяином унаследованного имущества. А поскольку наследство представляет собой совокупность не только прав, но и обязанностей наследодателя, то закон устанавливает определенные правила ответственности наследника по долгам наследодателя. После принятия наследства к наследнику могут перейти обязанности наследодателя, вытекающие из договоров займа, купли-продажи, подряда, аренды и др.; обязанности по возмещению причиненного вреда, в том числе по компенсации морального вреда. Статья 1175 ГК РФ устанавливает различные правила ответственности наследника в зависимости от того, получил наследник наследственное имущество непосредственно после открытия наследства или в результате наследственной трансмиссии. Все наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. При этом каждый из них отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. На таких же основаниях отвечает государство, к которому поступило имущество в порядке ст. 1151 ГК РФ. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии не отвечает этим наследственным имуществом по долгам того наследника, от которого ему перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК РФ). Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. Требования предъявляются принявшим наследство наследникам, а до принятия ими наследства - исполнителю завещания или наследственному имуществу. Представляется, что в последнем случае необходимо предъявление иска в суд по месту нахождения наследственного имущества. В этой ситуации суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. Таким образом, исходя из содержания ст. 1175 ГК РФ, срок для предъявления претензий кредиторами наследодателя по своей правовой природе относится к срокам исковой давности. Однако в силу прямого указания закона к нему не применяются общие правила о перерыве, приостановлении и восстановлении срока исковой давности (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ). В связи с этим в настоящее время утратили силу правила ст. 554 ГК РСФСР 1964 г. о шестимесячном пресекательном сроке для предъявления претензий кредиторами наследодателя, несоблюдение которого влекло за собой утрату кредиторами принадлежащих им прав.
<< | >>
Источник: Метелёв С.Е., Храмцов К.В.. Нотариат и реализация наследственных прав. 2008

Еще по теме § 1. Правовой порядок принятия и отказа от наследства:

  1. 3.6. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС NASCITURUS И ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИЦА*
  2. § 2. Срок авторского права. Наследники. Порядок оформления наследства на имущественные авторские права
  3. 3.2. Понятие, форма и порядок совершения завещания
  4. 5.2. Приобретение наследства
  5. 5.3. Право отказа от наследства
  6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
  7. § 2. Порядок разрешения споров между отдельными лицами (iudicia privata)
  8. § 1. Понятие нотариата и организационно-правовые основы его деятельности
  9. § 2. Основные понятия наследственного права
  10. § 1. Правовой порядок принятия и отказа от наследства
  11. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР
  12. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
  13. 4. Порядок ведения дел в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной практикой.
  14. Порядок очередности наследования
  15. Переход доли по наследству и в порядке правопреемства
  16. § 4. Приобретение наследства
  17. 3.8. Наследственное право
  18. § 6. Правовая природа нотариальных процедур
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -